Римская республика заложила основу института наследственного права, который начал развиваться и получил дальнейшее закрепление в последующий период генезиса Римского государства – эпоху расцвета империи. В период средневековья основы наследственного права, возникшие еще в Древнем Риме, продолжили развиваться в правовых системах стран Западной Европы. Институт наследственного права во Франции особенно хорошо был развит в период правления Наполеона I.
В России становление основных институтов гражданского права, в том числе и наследственного, можно отнести к дореволюционному периоду.
Предмет наследственного права снова стал усовершенствоваться в России уже после распада СССР.
Одним из наиболее древних правовых институтов является наследственное право.
Множество вопросов возникло перед юристами и обществом при появлении наследственного права: как распорядиться имуществом после смерти человека, кому оно должно принадлежать и как урегулировать вопросы, связанные с развитием брачно-семейных отношений.
Вне зависимости от того что сам институт наследственного права основывается на общеправовых принципах, в разных странах законодательство регламентирует его по-разному.
Круг законных наследников по цивильному праву соответствовал сущности агнатского родства и состоял из определенных очередей:
1) к первой очереди наследников относились жена и дети умершего, дети и внуки сыновей, умерших ранее, т. е. те лица, которые находились в непосредственной власти наследодателя;
2) ко второй очереди наследников относились родственники умершего, состоящие с ним в ближайшей степени родства (по восходящей линии);
3) к третьей очереди наследников относились остальные родственники по порядку родственной близости.
При отсутствии наследников или когда родственники отказывались от наследства или умирали, не успев его принять, наследство признавалось выморочным и в основном переходило во владение церкви, а в некоторых случаях – монастырям. Следующий этап наследственного права связан с проведением реформ, начавшихся в республиканский период и завершившийся в эпоху принципата, который обозначался как наследование по преторскому праву;
4) в последнюю очередь (при отсутствии трех первых) наследство получают остальные боковые родственники по порядку близости степеней без всякого ограничения. Наследодатель вправе был самостоятельно определить, к кому и в каком объеме после его смерти должны перейти входящие в наследуемое имущество права и обязанности. Волевой акт собственника имущества, который посвящен этим вопросам, называется завещанием. Для того чтобы завещание имело юридическую силу, необходимо правильное его оформление.
Наследственное право – это одно из подразделений системы гражданского права.
Источники наследственного права – система правовых актов и включенных в эти акты норм и иных правовых положений, которые регулируют отношения по наследованию, т. е. отношения, возникающие в связи с открытием наследства, защитой, осуществлением и оформлением наследственных прав.
Законодательство о наследовании носит комплексный характер.
Структура источников наследственного права включает в себя:
1) Конституцию РФ – в соответствии с ч. 4 ст. 35
Конституции РФ каждому гражданину гарантируется право наследования;
2) Гражданский кодекс РФ, который содержит раздел «Наследственное право».
Основные положения ГК РФ:
а) общие положения о наследовании (основания наследования, открытие наследства, место открытия наследства, недостойные наследники);
б) наследование по завещанию (свобода завещания, право завещать любое имущество, тайна завещания, нотариально удостоверенное завещание, закрытое завещание, отмена и изменение завещания ит.д.);
в) наследование по закону (наследники разных очередей, наследование по праву представления, наследование выморочного имущества ит.д.);
г) приобретение наследства (принятие наследства, способы принятия наследства,
срок принятия наследства, право отказа от наследства, свидетельство о праве на наследство, меры по охране наследства и т. д.);
д) наследование отдельных видов имущества (наследование предприятия, наследование земельных участков, наследование государственных наград, почетных и памятных знаков ит.д.);
3) Семейный кодекс РФ;
4) нормы о наследовании в хозяйственных товариществах и обществах, производственных и потребительских кооперативах, содержащиеся в законодательных актах, определяющих статус соответствующих юридических лиц (Закон РФ «Об акционерных обществах», Закон РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Закон РФ «О потребительской кооперации»);
5) законы об интеллектуальной собственности (Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах», Патентный закон РФ, Закон РФ «О правовой охране топологий интегральных микросхем»);
6) основы законодательства о нотариате;
7) акты, толкующие некоторые положения о наследовании: постановления Конституционного Суда РФ, постановления Пленума Высшего Арбитражного суда РФ, постановления Верховного суда РФ, совместные постановления Пленумов Верховного суда и Высшего Арбитражного суда РФ (например, постановление Пленума Верховного суда РФ от 23.04.1991 г. № 2 «О некоторых вопросах, возникающих в практике судов по делам о наследовании»).
Римляне представляли себе наследование возможным в двоякой форме:
1) в форме универсального преемства – наследование (hereditas) в узком смысле;
2) в форме сингулярного преемства (legatum и fideicommissum).
Универсальное преемство состоит в том, что новый приобретатель, который в этом случае именуется наследником (heres), одним актом приобретает всю совокупность уцелевших после умершего прав и обязанностей.
Он приобретает, вступая в наследство, все части активного имущества, как вещные, так и обязательственные права. Для этого он не должен совершать актов приобретения каждого права в отдельности. Достаточно того события, которое считается актом приобретения всего наследства. В составе наследства наследник может приобрести даже такие права, о существовании которых он не знал, или же такие, к приобретению которых в отдельности он не был способен.
Для получения наследства необходимо наличие:
1) открытия наследства (delatio hereditatis)]
2) приобретения наследства(acquisitiohereditatis).
Открытием наследства называются такие факты, которые дают право известному лицу сделаться субъектом наследственного имущества, если он этого пожелает.
Приобретение наследства состоит в изъявлении воли сделаться наследником; после этого изъявления призванное к наследству лицо делается субъектом наследственного имущества, входящих в его состав прав и обязанностей.
В момент призвания к наследству – delatio hereditatis — лицо получает право приобрести наследственное имущество; оно делается способным к приобретению наследства.
После совершения акта приобретения наследства – acquisitio hereditatis — призванное лицо получает право уже на самое наследство, оно делается его хозяином.
Призвание к наследству (delatio hereditatis) совершается по двум основаниям:
1) по завещанию умершего лица – testamentum]
2) по закону.
Призвание по закону наступает или в том случае, когда не осталось вполне действительного завещания, или же в том, когда наследство дается некоторым лицам вопреки оставшемуся завещанию.
Различаются три порядка наследования:
1) наследование по завещанию – successio ex testamento;
2) наследование по закону в узком смысле, т. е. при отсутствии завещания – successio ab in testa to;
3) наследование против завещания, или так называемое необходимое наследование.
Условия наследования:
1) смерть лица, способного оставлять наследство;
2) призвание к наследству лица, способного быть наследником;
3) приобретение наследства этим лицом большей частью зависит от воли этого лица.
В Русской Правде наследство имело название «статок», или «задница», т. е. то, что оставляет позади себя отправляющийся в другой мир.
«Если кто умрет без ряду, то ему наследуют члены семьи, и только они», – Русская Правда говорит лишь о наследовании после родителей. После отца на наследство имели право только дети от жены, но не дети рабынь. «Из детей сыновья исключают дочерей, которые вступают в наследство только за отсутствием первых». Это явление объясняется характером первобытной семьи, ее непрерывностью, но в то же время и непостоянностью, непрочностью связи женщин с семьями, в которых они родились.
Из наследственной массы определенная часть выделялась на церковь, «по душе», а часть выдавалась жене, если в семье происходил раздел. Муж не имел права наследования после жены. Если у умершего не оставалось детей, имущество переходило к князю, а после смерти лиц низшего класса, смердов князь имел право на их имущество даже при существовании дочерей, если не было сыновей. После матери наследовали те дети, у которых она проживала.
Псковская судная грамота предусматривала два основных вида наследства: по завещанию – «приказное» и наследство, переходящее без завещания, – «отморшина». Каждое из них получает самостоятельное значение. Видна некоторая разница в правах и ответственности тех и других наследников.
В Московский период внимание законодателя сосредотачивается на вопросе наследования. Ведь именно в этот период недвижимость приобретает особенно большое значение.
О проекте
О подписке